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PCT专利申请要留意的问题

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PCT专利申请要留意的问题

作者:四川永兴知识产权代理有限公司 时间:2023-10-30 08:35:44

目前pct申请权转让步骤逐渐出现在大家的眼界,随着大家对知识产权保护的意识越来越高,pct专利申请越来越多,PCT专利申请简化了以前确立的在几个国家申请发明专利保护的方法,使其更为有效和经济,并有益于专利体系的用户和负有对该体系行使管理职权的专利局,但是在pct申请需要注意以下几个问题:

1、自最早优先权日起16个月内,或自国际申请日起4个月内(以后届满日期为准),可以修改或增加优先权。

2、若要求优先权的,申请人需要在请求书表格中填写优先权信息,并在自最早优先权日起16个月内向受理局或国际局提交优先权副本。如果在先申请是向受理局提交的,申请人可以要求受理局准备并向国际局传送该优先权文件。

3、优先权要求在国际阶段还可以进行恢复,即国际申请若是在优先权日12月之后,并在14个月之内提出,可以提交恢复优先权申请,缴纳恢复优先权申请费进行恢复,则国际阶段的优先权要求可以成立(仅部分受理局认可以上条款)。

4、进入国家阶段后,许多PCT成员国对于优先权恢复不予承认。例如,在我国,对于国际阶段恢复的优先权,其申请在进入国家阶段后其优先权将不被确认。

以上四个方面是关于pct申请需要注意的几点,通过pct专利申请可以直接达成一个文件申请多国专利的方式,不用单一逐一的申请专利,这大大方便了国际专利的申请。

在公司注册商标时候很多人都会将商标和LOGO混淆,认为这两者不是一个东西吗?反正都是印在产品上的一个标志,可事实不是如此,今天就来和大家说说注册商标和LOGO的区别。

商标和LOGO本质区别:商标是经过国家四川商标注册的有效区别于其他产品或服务的标志,由图形、文字、中文、英文等一种或多种组合而成,受《商标法》保护。LOGO通常是图形,是创作者的美术作品,创作完成自动获得著作权。

公司注册商标和LOGO归属权不同:商标归属权为商标申请人,申请人可以为公司或者个人;logo则不同,设计者和所有人很可能不是同一个人,很多公司都是委托设计公司或者个人来设计logo,那么Logo作为一个委托作品,作品的著作权归属就会有两种情况,约定了就归委托人所有,如果没有约定,那么就归原设计者所有。

受保护期限不同:商标注册后有效期是十年,到期前可以续展延长使用年限,可以无限续展操作,这样受保护的时间也不会有限制。但是LOGO设计作为美术作品保护期限一般是50年。受保护的法律范围不同:公司注册商标受《商标法》保护而LOGO受《著作权法》保护。当LOGO成功注册商标,则同时受到《商标法》和《著作权法》的保护。当受到侵权时,受到《商标法》会比单纯受《著作权法》的保护力度大,但是如果logo没有注册成商标,且著作权属于创作者时,当logo被侵权,只有归属者也就是设计创作者才有权起诉,而商标所有权人可以直接以自己的名义起诉侵权保护自己的利益。

以上就是公司注册商标和LOGO的区别,建议当设计好LOGO后不仅要约定归属权,还要及时进行商标注册,否则发生侵权时不能有效保护自身的权益。

在“关于软件专利保护的讨论之一”一文中,作者提出通过“配置方法”权利要求来保护软件,并分析了该权利要求在软件预装配的背景下如何发挥保护作用。实际上,侵权人除了预装软件外,还可以通过软件更新的方式实施侵权。本文从软件更新的现状出发,分析了“配置方法”的主张在此类侵权情形中的作用。

1、软件更新行为随着网络的发展,硬件销售商将对通过网络销售的硬件产品的软件进行更新,以提供新的功能。例如,手机厂商将通过网络发布新版系统软件。用户可以下载软件并更新手机,在手机上实现新的功能。对于软件实现的新功能,如果其他硬件厂商通过软件更新将其复制并安装在销售的硬件上,也会窃取软件开发者的开发成果,应予以禁止。然而,现有的方法专利和产品专利似乎对这种行为无能为力。

对于我们提到的“配置方法”的权利要求,由于软件更新和软件预安装在本质上没有区别,根据权利要求直接获得的产品可以对应于软件更新后的产品。但问题是,对于按照该方法直接获得的产品,专利法所禁止的只是产品的使用、销售、承诺销售和进口,所销售产品的软件更新不在此列。似乎“配置方法”声明不能应用于软件更新的场景。我不这么认为。只要我们对专利法第11条中的一些概念进行适应性更新,我们仍然可以借助“配置方法”权利要求保护软件开发者的权益。

2、对“销售”概念的理解目前的销售已经不再局限于传统的一手送钱和一手送货的形式。这也是一种销售形式,用户先付款,卖家在收到一段时间的奖励后提供商品。因此,我们首先要明确,用户支付不应被视为销售活动完成的时间点。目前,销售的商品已不再局限于有形产品。无形服务也可以作为商品出售。更常见的是,有形产品和无形服务一起出售。因此,我们需要明确的第二点是,我们不能把销售内容局限于有形产品。当销售内容是有形产品和无形服务的结合时,仅仅交付有形产品并不意味着销售行为的结束。只有将配套的无形服务也提供给用户,才能完成整个销售行为。

3、“配置方法”声明在软件更新场景中如何工作在定义了上述两点对于“销售”的概念之后,再分析软件更新的场景,“配置方法”的声明可以起到一定的作用。硬件厂商在销售硬件时,会根据行业惯例和用户的共同理解,为未来销售的硬件提供软件更新服务。因此,硬件厂商销售的不仅是硬件本身,更是硬件本身与后续软件更新服务的结合。然后,在用户支付购买费后,卖方的销售行为并没有因为完整的销售商品(软件服务还没有完全获得)而结束。硬件制造商向用户提供软件更新的后续过程是继续交付其所提供的完整商品的未交付部分(软件服务部分)的过程,是其完整销售行为的一部分。在这种情况下,根据“配置方法”的主张,由于权利人可以禁止卖方销售根据该方法直接获得的产品,那么自然可以禁止销售行为的任何部分。因此,可以禁止硬件制造商销售硬件和提供软件更新的行为,因为它们是硬件制造商销售产品行为的一部分。

4、事实上,一个例子可以更好地说明上述观点。例如,一家家具公司生产组装好的家具。用户交付货款后,拿走了家具的各个部件,但没有拿走安装部件。此时,虽然用户支付并参与了部分产品,但并不意味着家具公司的销售行为已经结束。家具公司随后向用户提供安装部件,并派工人到用户家中组装家具,这是家具公司销售行为的一部分。如果家具侵犯了专利权,也应禁止提供安装部件和组装活动,因为它们也是销售活动的一部分。提供家具板材的过程类似于硬件制造商,提供安装部件和装配服务的过程类似于提供软件更新的过程。基于这样的类比,似乎不难理解硬件制造商的销售行为。

很多商标申请人对于需要一年左右的时间可能都等不起,比较着急使用商标。又或者自己想要的或已经在使用的商标被别人注册了,还想要继续使用这个商标的话都只能购买商标通过商标转让来获得商标的专用权了。下面,我们公司为您介绍商标转让有哪些规定?

我国《商标法》第42条针对转让注册商标做出了规定。转让人和受让人应当签订转让协议,两者共同向我国商标局提出申请。注册商标的转让其实就是商标专用权的转移使得权利人发生变化。而受让人取得商标专用权应是在同种商品上或类似商品上注册的近似或相同的商标都要获得转让许可,就是所谓的一并转让。而在限期内没有一并转让的,那么注册商标将视为放弃申请。

一并转让的目的就是为了防止公众对于商品的误认和混淆。有效的维护市场的正常秩序。然而,对于转让的商标如果容易导致公众混淆和误认以及有不良影响的,我国工商局将书面通知申请人告知不予核准的原因。如转让成功后,那么自公告之日后受让人的商标专用权就真正享有了。

其有效期可能是10年,可能不足10年。正在申请阶段的注册商标进行转让也是我国法律法规所允许的。整个转让过程一定要真实准确,以免发生不必要的麻烦。商标转让有哪些规定?商标转让需要注意的细节很多,不注意可能就会导致商标转让失败或者转让的商标不能正常使用。


 

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